Деловые новости
Экономика и финансы
Криминал
Оценка деловых рисков
Аналитические обзоры
Оценка деловых рисков
Оффшоры
Корпоративная безопасность
Платежные средства
Портфель руководителя СЭБ
Базы данных
Законы
Золотые страницы предпринимателя
Партнеры
Услуги
Форум
Реклама
Подписка на новости
Для подписки на новости введите ваш e-mail:
Вы можете просматривать анонсы наших новостей и статей на мобильных устройствах с нашей rss ленты
Курсы валют
28.04.201729.04.2017
$56,970756,9838 
62,166462,0440 
все курсы валют
Q  Сколько же стоят Ваши услуги?
A  Это зависит от требуемой услуги. Большую часть информации Вы можете получить бесплатно на сайте. При регулярном использовании это может оказаться не плохим подспорьем при решении Ваших проблем. Если же этого недостаточно, то заполните заявку в разделе "Услуги" и мы вышлем Вам стоимость выполнения конкретного задания. Постарайтесь подробно изложить проблему, как правило, это позволяет сократить объем проводимой работы и, следовательно, оплату. В целом, хочу отметить, что для получения квалифицированной информации мы используем в основном каналы официальных государственных органов и, поэтому, наши цены умерены.

Q  Изменился ли стандартный налоговый вычет на ребенка в 2006 г.?
A  Пунктом 4 статьи 218 части II Налогового кодекса Российской Федерации "Стандартные налоговые вычеты" предусмотрен налоговый вычет в размере 600 рублей за каждый месяц налогового периода на:
  каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок и которые являются родителями или супругами родителей;
  каждого ребенка у налогоплательщиков, которые являются опекунами или попечителями, приемными родителями.
  Указанный налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщиков, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса) налоговым агентом, представляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 40 000 рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 40 000 рублей, указанны налоговый вычет не применяется.
  Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет у родителей и (или) супругов родителей, опекунов или попечителей, приемных родителей.
  Указанный налоговый вычет удваивается в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, а также в случае, если учащийся очной формы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 24 лет является инвалидом I или II группы.
  Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, опекунам или попечителям, приемным родителям налоговый вычет производится в двойном размере. Предоставление указанного налогового вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления их в брак.

Q  ПБОЮЛ, у которого есть кафе/ресторан (общепит): сможет ли он не образуя юр.лицо, торговать ликерной продукцией после 01.07.2006?
A  В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" поставки и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются только организациями при наличии соответствующих лицензий.
  С 01 января 2006 года выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, их продление будет осуществляться только организациям с установленным уставным капиталом. Минимальный размер уставного капитала будет определяться субъектом Российской Федерации в размере не более чем 1 миллион рублей.

Q  Мой муж взял кредит на развитие бизнеса в размере 300 тысяч рублей и я выступаю у него в качестве поручителя.
  По семейным обстоятельствам желаю выйти из поручительства.
  Подскажите, возможно ли это и в каком порядке это осуществляется?

A  Статья 361 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 21.07.2005) устанавливает, что по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.
  Основания прекращения договора поручительства предусмотрены ст. 367 ГК Российской Федерации, в соответствии с которой поручительство прекращается:
  1) с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего;
  2) с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласие отвечать за нового должника;
  3) если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем;
  4) поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом до востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.
  Таким образом, договор поручительства прекращается при наличии одного из вышеизложенных оснований. Причем при наличии оснований, указанных в п. 1-3 ст. 367 ГК Российской Федерации необходимо направить письменное уведомление кредитору о прекращении поручительства.

Q  Моя тётя умерла в конце 2005 года. Завещала мне свою квартиру стоимостью 300 тыс. руб.
  В какую сумму мне обойдётся переоформление квартиры на себя?
  Часть имущества (сберкнижки, подлежащие компенсации) тётей не была завещана. Обязан ли я для получения 6 тыс. руб. компенсации на погребение разыскивать и ставить в известность родственников (дочь её родной сестры), с которыми она при жизни не общалась.
  От своей матери смерть тёти я держу в тайне, т.к. она инвалид 1группы (инсульт), поэтому просить её об оформлении доверенности я не могу.

A  Для того чтобы надлежащим образом оформить права на наследуемое имущество, Вам необходимо принять его в течение шести месяцев с даты его открытия. Для этого нужно обратиться к нотариусу по месту нахождения наследуемого имущества с заявлением о выдаче Свидетельства о праве на наследство. В соответствии со ст. 333.24 п. 22 Налогового кодекса Российской Федерации в данном случае за выдачу указанного свидетельства уплачивается госпошлина в размере 0,6 % от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей.
  Федеральный закон "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" N 2020-1 от 12.12.1991 года утратил силу с 01.01.2006 года, поэтому, если Вы обращаетесь с заявлением об оформлении наследства в 2006 году, указанный налог уплачивать Вам не надо.
  После получения Свидетельства о праве на наследство Вам необходимо обратиться в соответствующее учреждение Федеральной регистрационной службы для переоформления права собственности на недвижимое имущество. За государственную регистрацию прав на недвижимое имущество также взимается государственная пошлина, с физических лиц - 500 рублей (п. 20 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации).
  Денежные средства на счетах, в том числе и по сберегательным вкладам также поступают в общую наследственную массу, и подлежат наследованию в порядке очередности, установленной законом. В соответствии со статьей 1141 ГК Российской Федерации наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Племянники и племянницы наследодателя наследуют по праву представления.
  Что касается социального пособия на погребение, то в соответствии со ст. 10 ФЗ "О погребении и похоронном деле" № 8-ФЗ от 12.01.1996 года в случае, если погребение осуществлялось за счет средств близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение.
  Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании справки о смерти:
  органом, в котором умерший получал пенсию;
  организацией, в которой работал умерший;
  органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если умерший не работал и не являлся пенсионером.
  Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.
  Таким образом, в случае если вами осуществлялась организация погребения, то Вы вправе лично обратиться с заявлением о выплате указанного социального пособия.

Q  Я-предприниматель, занимаюсь розничной продажей алкогольной продукции. Собираюсь поменять правовую форму своего предприятия на ООО, но эта процедура занимает много времени.
  Лицензия на продажу алкогольной продукции у меня истекает в январе, лицензирующие органы отказывают мне в продлении лицензии хотя бы на 2месяца, пока я не изменю правовую форму предприятия.
  Вправе ли они?

A  В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 102-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" с 01 июля 2006 года розничная продажа алкогольной продукции осуществляются только организациями при наличии соответствующих лицензий и при условии предварительной оплаты поставляемой алкогольной продукции.
  С 01 января 2006 года выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, их продление будет осуществляться только организациям с установленным уставным капиталом. Минимальный размер уставного капитала будет определяться субъектом Российской Федерации в размере не более чем 1 миллион рублей.
  Таким образом, лицензирующие органы, отказывая продлении лицензии индивидуальному предпринимателю, который не привел свою деятельность по розничной реализации алкогольной продукции в соответствие с новыми лицензионными требованиям, действуют на основании закона.

Q  Наш земельный участок на окраине г. Мытищи мы арендуем у государства.
  Сейчас мы решили его приватизировать и столкнулись с тем, что БТИ не занимается обмером участка, а посылает нас на частную фирму, которая берет за обмер 2-х соток земли 10000 рублей.
  Наш вопрос : какова процедура оформления собственности на землю в новом законе, который как мы слышали войдет в действие с Января 2006 г, будет ли она упрощена и какова стоимость всей процедуры?
  Неужели обмер участка стоит таких денег?

A  Порядок государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества регулируется Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 30.12.2004).
  Статьей 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" предусмотрена обязанность юридических лиц переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести их в собственность до 01 января 2006 года.
  Сама же процедура оформления права собственности в настоящее время остается прежней.
  В соответствии со статьей 17 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 года обязательным приложением к документам, необходимым для государственной регистрации прав, является кадастровый план земельного участка с указанием его кадастрового номера.
  Перед государственным кадастровым учетом необходимо проведение межевания земельных участков (п. 1 ст. 17, п. 2 ст. 19 Федерального закона о государственном земельном кадастре). Статья 1 Закона определяет межевание как мероприятия по определению местоположения и границ земельного участка на местности. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ "О землеустройстве" земельные участи также являются объектами землеустройства.
  Статья 17 закона о землеустройстве устанавливает, что межевание включает в себя:
  -определение границ объекта на местности и их согласование;
  -закрепление на местности местоположения границ межевыми знаками и определение их координат или составление иного описания местоположения границ;
  -изготовления карты (плана) объекта землеустройства;
  Землеустроительные работы проводятся на договорной основе гражданами и юридическими лицами, имеющими соответствующую лицензию. Соответственно, расценки на проведение землеустроительных работ также устанавливаются указанными лицами.
  Согласно п. 2 ст. 7 Закона о земельном кадастре государственный кадастровый учет, проводившийся в установленном порядке до вступления в силу данного Закона (до 10.07.2000 года), является юридически действительным. В случае совершения сделки регистрационной службе может быть предоставлен кадастровый план земельного участка, удостоверенный районным (городским) земельным комитетом, с кадастровым номером, присвоенным в соответствии с ранее действовавшими правилами. Отсутствие нового кадастрового плана или кадастрового номера не является препятствием для государственной регистрации.
  Сведения о ранее учтенных земельных участках вносятся в Единый государственный реестр земель действующими органами кадастрового учета на основании материалов, полученных из земельных комитетов.
  Правообладатель земельного участка, прошедшего кадастровый учет до вступления в силу Закона о земельном кадастре, вправе обратиться в территориальный орган Росземкадастра с заявлением о предоставлении сведений из государственного земельного кадастра в форме кадастрового плана утвержденного образца. Такие сведения должны быть предоставлены правообладателю бесплатно (п.2 ст. 22 Закона о земельном кадастре). Оплачивается только стоимость копирования и доставки почтовым отправлением (п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 года № 918 "Об утверждении правил предоставления сведений государственного земельного кадастра").
  Государственную регистрацию права собственности на земельный участок проводит Федеральная регистрационная служба.
  В соответствии с пунктом 20 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию права на недвижимое имущество физическими лицами подлежит уплате госпошлина в размере 500 рублей.
  Таким образом, общая сумма расходов, связанных с оформлением права собственности на земельный участок будет складываться из всех вышеперечисленных платежей.

Q  Подлежит ли оплате время , когда работники приостановили работу в связи с задержкой работодателем выплаты заработной платы с соблюдением требований ст.142 ТК РФ, предупредив работодателя?
  Если оплачивается, то в каком размере?

A  Статья 142 Трудового кодекса Российской Федерации предоставляет работнику право в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней приостановить работу на весь период до выплаты задержанной заработной платы, известив об этом работодателя письменно. Четкого определения в законе возможности сохранения заработной платы работника за период, в который была приостановлена работа, не дается.
  Так, в соответствии со ст. 379 Трудового кодекса Российской Федерации работник может отказаться от выполнения работы, которая непосредственно не предусмотрена трудовым договором. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные данным кодексом, иными законами и другими нормативно-правовыми актами. Так как трудовым договором не может быть предусмотрено выполнение работы без соответствующей оплаты, то, соответственно, за работником сохраняются все права, в том числе и право на получение заработной платы.
  Однако с другой стороны, приостановление работы в связи с невыплатой заработной платы можно квалифицировать как простой по вине работодателя (статья 157 Трудового кодекса Российской Федерации), а, следовательно, работодатель обязан оплатить работнику этот период из расчета 2/3 среднего заработка.

Q  Мой папа пенсионер МО с 1991 года, при демобилизации наша семья переехала в Краснодарский край г. Курганинск, (ранее папа нес службу в Туркестанском ВО).
  По месту нового жительства (у родителей жены), никакого жилья получено не было, еле "выбили" в администрации, земельный участок 6 соток, и отслужив 27 лет, своими силами построили дом. На тот момент у папы из троих детей - двое были не совершеннолетние.
  Можно узнать по прошествию стольких лет мой папа имеет право притендовать на компенсацию за не полученное жилье?

A  В соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих" № 76-ФЗ от 27.05.1998 года выплата денежной компенсации военнослужащим, а также гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы, в случае не предоставления им жилья, предусмотрена только в том случае, если указанный гражданин признан в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий, и, соответственно, до 01 января 2005 года встал на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в своем муниципальном образовании (пункт 14 статьи 15 Закона).
  Указанные денежные средства, выплачиваемые из средств федерального бюджета, предусмотрены для компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы, и членам их семей (пункт 1 Положения о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы, и членам их семей, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 909).
  В качестве одной из социальных гарантий для военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по контракту, и гражданам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно - штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых составляет 10 и более лет, предусмотрено право органов местного самоуправления в первоочередном порядке предоставлять право на вступление в жилищно - строительные кооперативы либо выделять земельные участки для строительства индивидуальных жилищных домов (пункт 12 статьи 15 Закона). В отношении Вашего отца эта гарантия, следуя из вышеизложенного, была реализована.

Q  Какой орган исполнительной власти должен заниматься выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, согласно ст. 55 Градостроительного кодекса?
A  В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, выдавшие разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
  Таким образом, на территории каждого субъекта Российской Федерации действует соответствующий исполнительный орган, полномочия которого определены статьей 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также соответствующим нормативно - правовым актом.
  К примеру, в соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 01.11.2005 года № 850 - ПП "Об утверждении положения о комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы" установлено, что Комитет является органом исполнительной власти города Москвы, обеспечивающим реализацию государственного регулирования градостроительной и архитектурной деятельности на территории города.
  Пунктом 3.1.5 указанного Положения определено, что Комитет осуществляет в режиме "одного окна" прием заявлений физических и юридических лиц, подготовку и выдачу конечных документов Москомархитектуры: акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта (земельного участка) для осуществления строительства, реконструкции, свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта строительства (реконструкции), разрешения на строительство, реконструкцию объекта, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Q  С 1 февраля друг был уволен с работы согласно ст.81 п.3 ТКРФ.
  Окончательный расчет с ним был произведен 6 февраля, а 4 февраля возврашаясь с работы попал под машину.
  Имеет ли он право на пособие и сколько?

A  Пособия, по общему правилу, выдаются, если право на их получение наступило в период работы (включая время испытания и день увольнения).
  В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 9 Федерального закона "Об основах обязательного социального страхования" отношения по обязательному социальному страхованию у застрахованных возникают по всем видам страхования с момента заключения трудового договора с работодателем. Это означает, что работник является застрахованным на случай временной нетрудоспособности именно с даты заключения трудового договора. Однако право на пособие возникает при наступлении страхового случая, которым в отношениях по страхованию на случай временной нетрудоспособности является не просто временная нетрудоспособность, а вызванная ею потеря заработка.
  В соответствии со статьей 67 Трудового кодекса трудовой договор считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.
  Таким образом, если после 01 февраля - даты своего увольнения работник приступил к работе с согласия работодателя, то трудовой договор считается с ним вновь заключенным, что, в свою очередь, в соответствии со статьей 183 Трудового кодекса Российской Федерации является основанием для выплаты работнику пособия по временной нетрудоспособности.
  Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются федеральным законом.
  Однако закон по данному виду социального страхования не принят, более того, нет и российских актов, посвященных этому виду страховой защиты работающих граждан. Поэтому на основании ст. 423 ТК обеспечение данным видом пособий осуществляется на основании Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23 февраля 1984 г. N 191 "О пособиях по государственному социальному страхованию" и Положения о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию, утв. Постановлением Президиума ВЦСПС 12 ноября 1984 г. N 13-6. Эти акты действуют в части, не противоречащей ТК. Указанными нормативно правовыми актами также установлен и порядок исчисления размера пособия по временной нетрудоспособности.
  В том же случае, когда трудовой договор с работником после даты его увольнения не может быть признан в соответствии со статьей 67 Трудового кодекса РФ вновь заключенным, необходимо иметь ввиду, что Указом Президента Российской Федерации от 02.07.1992 года № 723 установлено, что если временная нетрудоспособность наступила в течение месячного срока после увольнения граждан с работы по уважительной причине и продолжалась свыше календарного месяца, оплата периода временной нетрудоспособности производится за счет средств фонда социального страхования по прежнему месту работы или правопреемника.
  В данном случае под уважительными причинами увольнения понимаются любые причины, не связанные с виновным поведением работника.

Q  С принятием градостроительного кодекса ввели понятие акт приемки объекта капитального строительства.
  Это что - акт сдачи-приемки выполненных работ или это сдача объекта приемочной комиссии?

A  В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации к заявлению на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагается помимо перечисленных в указанной статьей документов также акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора).
  Указанный акт - это не акт приемочной комиссии, составляемой при приемке объекта в эксплуатацию по ранее действующему порядку. В данной статье под актом приемки объекта капитального строительства имеется в виду акт, которым оформляется сдача-приемка объекта, построенного, реконструированного, отремонтированного по договору между заказчиком (застройщиком) и лицом, осуществляющим строительство. Это прежде всего акт, предусмотренный частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса РФ ("Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами").

Q  Мой отец частный предприниматель. Его как и всех каснется новый закон о правилах продажи алкогольной продукцией. Скажите пожалуйста для всех ли уставной капитал ООО должен быть не менее 1 млн руб или есть разграничения например если ООО торгует продуктами питания в том числе и алкогольной продукцией в сельской местности то его уставной капитал тоже должен быть равен 1 млн руб или менее? Оговорено это где либо или нет?
A  В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 102-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О государственном регулировании производства оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" с 01 июля 2006 года розничная продажа алкогольной продукции осуществляются только организациями при наличии соответствующих лицензий и при условии предварительной оплаты поставляемой алкогольной продукции.
  С 01 января 2006 года выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, их продление будет осуществляться только организациям с установленным уставным капиталом. Минимальный размер уставного капитала будет определяться субъектом Российской Федерации в размере не более чем 1 миллион рублей.
  Таким образом, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим в настоящее время розничную продажу алкогольной продукции и планирующим в дальнейшем реализовывать алкогольную продукцию в розницу, независимо от того, что этот вид деятельности является не единственным осуществляемым видом предпринимательской деятельности, должны до 01 июля 2006 года решить вопрос об организационно - правовой форме своего предприятия, учесть установленный размер уставного капитала и получить соответствующую лицензию.

Q  ООО занимется оптовой продажей алкогольной продукции. В октябре 2005г. получило лицензию на оптовую закупку, поставку и хранение алкогольной продукции, а так же аттестат аккредитации для реализации алкогольной продукции в розницу.
  Будет ли у оптовой организации возможность продолжить свою деятельность после 1 января 2006г., если ее уставный капитал не будет составлять 10000 млн.руб, и как быть с остатками на складе?

A  Федеральным законом № 102-ФЗ от 21.07.2005 года были внесены изменения в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".
  В соответствии с указанными изменениями, с 01 января 2006 года оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 % объема готовой продукции (за исключением водки) вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 10 миллионов рублей. Указанное ограничение размера оплаченного уставного капитала не распространяется на организации, расположенные в районах Крайнего Севера.
  В соответствии со статьей 3 Федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" № 102-ФЗ от 21.07.2005 года организации, имеющие лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 1 января 2006 года, обязаны привести свою деятельность в соответствии с новыми лицензионными требованиями и до 01 июля 2006 года оформить новые лицензии (за исключением лицензий на розничную продажу алкогольной продукции).
  Таким образом, юридическому лицу, осуществляющему производство и оборот алкогольной продукции, и планирующим осуществлять эту деятельность в дальнейшем, необходимо в срок до 01 июля 2006 года привести в соответствие с законодательством размер своего уставного капитала и оформить новую лицензию.
  При невыполнении указанных требований законодательства деятельность организации, осуществляющей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции будет являться незаконной, в связи с чем юридическое лицо может быть подвергнуто ответственности, предусмотренной действующим законодательством.
  Поскольку законом установлен срок для получения новой лицензии -до 01 июля 2006 года, то до указанного периода оборот алкогольной продукции может быть осуществлен при наличии ранее полученной лицензии на оптовую закупку, поставку и хранение алкогольной продукции.
  До 01 июля 2006 года предприятия розничной торговли, имеющие соответствующие лицензии, имеют право реализовывать алкогольную продукцию, полученную только от аккредитованных организаций. С 01.07.06 года порядок аккредитации утрачивает силу.

Q  Мой муж постоянно грозиться отнять и увезти за границу ребенка. Сможет ли он провести его через границу без моего разрешения?
  Он достаточно неуравновешенный человек и в случае развода какова вероятность, что суд присудит ребенка ему? Ребенку 6 месяцев.

A  Федеральным законом от 15.08.1996 года № 114-ФЗ (ред. от 29.06.2004 года) "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российской Федерации" установлено, что несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, опекунов или попечителей. В случае если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить (ст. 20).
  В случае если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке (ст. 21 указанного закона). Правила подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2003 года № 273.
  Семейным кодексом Российской Федерации также установлено, что все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд (пункт 2 статьи 65).
  При раздельном проживании родителей место жительства детей устанавливается соглашением родителей.
  При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое) (пункт 3 статьи 65).

Q  Имеют ли право на досрочное предостановление пенсии инженерно-технические работники в должности авиатехника воздушного судна, работающие на вредных условиях труда?
A  Трудовые пенсии устанавливаются и выплачиваются в соответствии с ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 14.02.2005, с изм. от 27.06.2005).
  В соответствии с пунктом 15 статьи 27 указанного федерального закона трудовая пенсия по старости назначается мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали в инженерно-техническом составе на работах по непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации соответственно не менее 20 и 15 лет и имеют страховой стаж в гражданской авиации соответственно не менее 25 и 20 лет.
  Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2002 года № 537 установлено, что при досрочном назначении пенсии работникам инженерно - технического состава, занятым на работах по непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации, используется Список должностей инженерно-технического состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 сентября 1991 г. N 459. Пункт 1 данного Списка содержит указание на должность авиационного техника (механика, моториста) всех наименований.
  Правила исчисления сроков выслуги для назначения пенсий работникам авиации летного, инженерно - технического состава, а также службы управления воздушным движением утверждены также Постановлением Совета Министров РСФСР от 04 сентября 1991 года № 459.

Q  Где мне найти определение "разъездной характер работ"?
A  Определение термина "разъездной характер работ" в законодательстве не приводится.
  Статья 166 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает, что служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками работников не признаются.
  Разъездная работа заключается в постоянном выполнении своих обязанностей в различных местах. Например, разъездная работа у водителя или у наладчика, обслуживающего и ремонтирующего торговое оборудование в магазинах.
  Разъездной характер работы устанавливается работодателем посредством издания соответствующего организационно - распорядительного документа (приказа, распоряжения), которым утверждается список сотрудников, чья работа носит разъездной характер. Разъездной характер работы также должен быть зафиксирован в должностной инструкции сотрудника.

Q  Подскажите, пожалуйста, будет ли договор поручение считаться расторгнутым, если письмо с уведомлением о его расторжении придет по почте раньше, чем заканчивается срок договора, но при этом в тексте письма будет указана точная дата расторжения?
A  Статья 977 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает основания прекращения договора поручения. К ним в том числе относятся:
  -отмена поручения доверителем;
  -отказ поверенного;
  Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно.
  Таким образом, если в уведомлении о расторжении договора, направленном одной из сторон договора поручения, указан срок прекращения его действия, который датируется раньше срока окончания, указанного в договоре, договор будет считаться расторгнутым с той даты, которая указана в уведомлении.

Q  Я-предприниматель, занимаюсь розничной продажей алкогольной продукции.
  С 1 января 2006 года вступает в силу новый закон № 102-ФЗ от 21 июля 2005г., из которого ясно, что заниматься розничной продажей алкогольной продукции могут только юридические лица с уставным капиталом 1 млн.рублей.
  У меня на данный момент есть лицензия, которая действительна до июля 2007 года.
  Вопрос: будет ли дана возможность предпринимателям доработать до окончания срока лицензии, или она будет аннулирована? Ведь закон обратной силы не имеет, я ее получала, когда этого закона в помине не было.
  Если я открою ООО, предположим на мужа, я все равно не смогу получить лицензию на данную торговую точку, т.к. она уже есть, оформленная на меня-предпринимателя.
  Разъясните, пожалуйста, этот закон понятным простому человеку языком.

A  C 01 января 2006 года вступают в силу изменения в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (утверждены ФЗ от 21.07.2005 года № 102-ФЗ).
  Принятые изменения вводят новые требования к производителям алкогольной продукции, а также организации оптовой и розничной торговли алкогольной продукцией.
  С 01 января 2006 года выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, их продление будет осуществляться только организациям с установленным уставным капиталом. Минимальный размер уставного капитала в соответствии с пунктом 3.2 ФЗ № 102-ФЗ устанавливается законом субъекта Российской Федерации в сумме не более чем 1 млн. рублей. В связи с этим индивидуальные предприниматели, осуществляющие в настоящее время розничную продажу алкогольной продукции и планирующие в дальнейшем реализовывать алкогольную продукцию в розницу, должны до 01 июля 2006 года решить вопрос об организационно - правовой форме своего предприятия, учесть установленный размер уставного капитала и получить соответствующую лицензию.
  С момента наступления указанного срока действие лицензий, выданных индивидуальным предпринимателям, будет прекращено.
  Для получения лицензии не потребуется представление в лицензирующий орган документов о соответствии производственных и складских помещений организации требованиям охраны труда и об оснащенности средствами охранной сигнализации, но организации, осуществляющие в городах розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 % объема готовой продукции, должны иметь для таких целей стационарные торговые и складские помещения не менее 50 кв. м., охранную сигнализацию, сейфы для хранения документов и денег, контрольно - кассовую технику.
  Кроме того, с 01 января 2006 года предусмотрено взимание сборов за выдачу, продление, переоформление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Федеральным законом определен максимальный срок, на который может быть выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, - 5 лет.
  Новым в области осуществления розничной продажи алкогольной продукции является введение обязательного декларирования розничной продажи алкогольной продукции. Каждая организация, реализующая алкогольную продукцию, обязана будет представить в определенном порядке, по установленной форме и в определенные сроки декларацию о розничной продаже алкогольной продукции. В случае непредставления в лицензирующий орган указанных деклараций лицензия на розничную продажу алкогольной продукции будет аннулирована.

Q  Бывший военнослужащий. Получил отказ в выдаче загран паспорта.
  В связи с упразднением Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации (постановление правит. 148 от 21.03.2005 г.) куда мне можно обращаться, т.к. считаю, что я реально не осведомлен о сведениях по которым мне можно отказать в выдаче загран. паспорта.

A  До настоящего времени соответствующий координационный орган, наделенный полномочиями ранее действовавшей Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничением их права на выезд из Российской Федерации, соответствующими органами исполнительной власти Российской Федерации не создан.
  Но действующим законодательством предусмотрено, что отказ гражданину в праве на выезд из Российской Федерации может быть обжалован в суд, при этом закон не требует обязательного предварительного обращения в МВК.
  Такого рода жалобы рассматриваются судами общей юрисдикции по правилам гл. 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
  Отказ в разрешении на выезд из Российской Федерации в связи с тем, что заявитель осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну, оспаривается в соответствующем верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа по месту принятия решения об оставлении просьбы о выезде без удовлетворения (ст. 254 ГПК РФ).
  Законом предусмотрена возможность обращения суд с таким заявлением в течение трех месяцев с момента получения решения соответствующего органа об отказе в выезде из Российской Федерации.
  Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда основанием для отказа в принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании, и срок подачи данного заявления может быть восстановлен (ст. 156 ГПК РФ).
  Необходимо также отметить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы выезда граждан из России, в решении об ограничении права выезда гражданина из Российской Федерации по мотивам его осведомленности в государственной тайне должен быть указан орган, принявший на себя ответственность за такое ограничение. Законом также предусмотрена возможность обращения граждан с соответствующим заявлением о нарушении права на выезд из Российской Федерации в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, орган местного самоуправления, к должностному лицу, государственному или муниципальному служащему (п.1 ст. 254 ГПК Российской Федерации).

Q  При проверке торгового павильона, представителем экологического отдела Администрации г.Кисловодска, был выписан протокол об административном правонарушении, в котором дословно: "нарушены Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка в городе Кисловодске. А именно: отсутствует разрешение на установку перед магазином информационного щита, договор на вывоз ТБО..."
  Вопрос: Необходимо-ли разрешение на информационный щит? Если нет ТБО для чего договор?

A  В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления" определены предметы ведения органов местного самоуправления, по которым они вправе принимать нормативно - правовые акты.
  К указанным предметам в том числе относятся обеспечение санитарного благополучия населения, участие в охране окружающей природной среды на территории муниципального образования, организация утилизации и переработки бытовых отходов (ст. 6, 19).
  Кроме того, в соответствии с Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 04.03.1999 года № 4-П "По делу о проверке конституционности ст. 3 ФЗ от 18 июня 1995 года "О рекламе" органы местного самоуправления вправе самостоятельно решать вопросы местного значения, связанные с особенностями распространения наружной рекламы, поскольку они затрагивают правомочия пользования, владения и распоряжения муниципальной собственностью".
  Таким образом, при решении вопроса о правомерности требования о наличии разрешения на установку информационного щита, необходимо прежде всего обратиться к нормативно-правовому акту органов местного самоуправления, которым были утверждены Правила благоустройства.
  Правомерность требования о необходимости заключения договора на вывоз отходов необходимо рассматривать исходя из фактических обстоятельств дела.

Q  Хочу продать личный автомобиль с предостовлением рассрочки платежа. Какой должен быть договор передачи имущества?
A  В соответствии со статьей 489 Гражданского кодекса Российской Федерации договором о продаже товара может быть предусмотрена оплата товара в рассрочку.
  Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа считается заключенным, если в нем наряду с другими существенными условиями договора купли - продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей.
  Таким образом, при подготовке и заключении договора купли - продажи автомобиля Вам необходимо указать стоимость автомобиля, а также определить размер, срок и порядок внесения покупателем денежных средств в качестве оплаты приобретенного имущества.

Q  Есть земельный участок 13 соток и дом на нем, разделенные на 4 доли. Сейчас я обладаю 2-мя долями. В доме давно никто не живет. Хочу снести дом и построить новый.
  Имею я право снести дом обладая двумя долями, если нет, что я должен сделать для того чтобы это право получить?
  Могу я размеживаться и оформить эти две доли как отдельный земельный участок?

A  В соответствии со статьей 244 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные Вами объекты недвижимости подпадают под режим общей долевой собственности.
  Владение и пользование имуществом, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.
  Таким образом, Вам для того, чтобы снести дом, необходимо получить согласие остальных участников долевой собственности. При наличии возражений хотя бы одного из сособственников Вы можете обратиться в суд для решения указанного вопроса. Порядок разрешения данной категории споров в судебной практике приведен в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10 июня 1980 года № 4 "О некоторых вопросах, возникших в практике рассмотрения судами споров о выделе доли собственнику и определении порядка пользования домом, принадлежащим гражданам на праве общей собственности" (в ред. Постановлений Пленума Верховного суда Российской Федерации от 20.12.83 N 11, от 21.12.93 N 11, от 25.10.96 N 10).
  Вы также вправе в соответствии со статьей 252 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать выдела принадлежащей Вам доли из общего имущества - земельного участка, находящегося в общей долевой собственности. В указанном случае должны быть внесены изменения в кадастровую документацию (пункт 1.2. Инструкции по межеванию земель, утверждена Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 8 апреля 1996 года).

Q  Скажите пожалуйста, если моя жена владеет земельным участком под индивидуальное жилищное строительство на праве собственности, имеет ли она право подарить мне часть земельного участка? Возможно ли в принципе разделение участка в таких случаях?
  Должен заметить, что этот вопрос поставил в тупик чиновников отдела архитектуры. Может быть своим ответом вы поможете и им.

A  В соответствии со статьей 260 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте.
  Территориальные границы земельного участка определяются в порядке, установленном земельным законодательством, на основе документов, выдаваемых собственнику государственными органами по земельным ресурсам и землеустройству (ст. 261 ГК Российской Федерации).
  Территориальные границы земельного участка могут измениться в результате сделок с землей, например, при дарении части земельного участка. Все эти изменения должны быть внесены в кадастровую документацию (пункт 1.2. Инструкции по межеванию земель, утверждена Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 8 апреля 1996 года).

Q  В неприватизированной квартире прописано 5 человек: бывший муж, я, дочь 13 лет, дочь 15 лет, сын 19 лет - студент-очник.
  На момент расторжения брака долг был 16000 за квартиру, истекал срок 3-х месячной субсидии (на 6 месяцев не дали, так как бывший муж не хотел устраиваться на работу). Сейчас долг 30000.
  Вопрос: как взыскать с него квартплату на моих условиях - до расторжения брака пополам, а после расторжения брака (20 июня) и истечении срока субсидии (31 мая), я согласна оплатить только 50 процентов от суммы неполученной по его вине субсидии (июнь - август) а как дальше просить не знаю. Детей он не содержит (на алименты я только что подала).
  Какие нужно собрать документы, какая госпошлина, и что реально я могут отсудить? Если можно то образец искового заявления.

A  В соответствии с действующим жилищным законодательством взыскать со своего супруга, пусть даже и бывшего, задолженность по квартирной плате Вы не можете, так как указанным правомочием обладает только собственник жилья в лице жилищно эксплуатационных организаций.
  Причем законом предусмотрено, что в случае, если наниматель и члены его семьи в течение более шести месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие.
  В Вашей ситуации можно посоветовать погасить свою часть долга по квартирной плате. Причем рассчитывать указанную задолженность необходимо исходя из той суммы квартплаты, которая Вам начислялась за весь период пользования жилым помещением, независимо от того, что Вы бы могли получить субсидию, при условии трудоустройства Вашего супруга. Если к Вам будет предъявлен иск о взыскании квартплаты, то долг взыщут с Вашего бывшего мужа, так как Вы сможете представить квитанции на свою долю квартплаты.

Q  10 сентября истек 6-месячный срок о принятие наследства, заявление было выслано на адрес нотариальной конторы, но сейчас нет возможности выехать (5000 км) чтоб получить свидетельство.
  В течении какого времени можно задержать получение свидетельства?

A  В соответствии со ст.1163 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.
  Таким образом, Вы вправе получить Свидетельство о праве на наследство в любое время по мере Вашей возможности явиться в нотариальную контору по месту открытия наследства.

Q  Я офицер запаса. Уволен в отставку по состоянию здоровья. Календарная выслуга составляет 14 лет, льготная - 21 год.
  Имею ли я право на денежную компенсацию компенсацию на санаторно-курортное лечение?
  Военный комиссариат отказывает мне в выплате компенсации на основании того, что календарная выслуга меньше 15 лет, но ведь здоровье я потерял в период прохождения сужбы в армии.

A  В соответствии с ФЗ "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 года № 76 - ФЗ (ред. от 22.04.2005 года) предусмотрено право военнослужащих на охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 16).
  Пунктом 5 статьи 16 указанного закона установлено, что офицеры, уволенные с военной службы по состоянию здоровья, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, имеют право на социальные гарантии, установленные для военнослужащих, проходящих военную службу.
  К таким гарантиям, в частности, относится право на обеспечение санаторно - курортным лечением и организованным отдыхом в санаториях, домах отдыха и т.д. Министерства обороны Российской Федерации (иного федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба). Причем военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы по состоянию здоровья, - участники войны, имеют преимущественное право на получение медицинской помощи и санаторно - курортное лечение.
  При этом указанным военнослужащим ежегодно независимо от приобретения путевки выплачивается денежная компенсация в размере 600 рублей на самого военнослужащего и в размере 300 рублей на супруга военнослужащего - гражданина и каждого его несовершеннолетнего ребенка.

Q  Я, будучи гражданином Республики Казахстан, заключила договор на покупку квартиры в Моск. области. В настоящее время я получила гражданство РФ.
  Каким образом я могу переоформить на паспорт гражданина РФ свою квартиру.
  Какие документы мне необходимы и должна ли я оплатить какую-либо пошлину за переоформение?

A  Действующим законодательством (Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.1998 года № 219 (ред. от 12.11.2004 года "Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним") предусмотрена необходимость внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр прав сведений, которые не влекут за собой существенного изменения объекта, а также прекращения или перехода прав на него.
  К таким сведениям, в частности, может относится: перемена места жительства физического лица- собственника объекта недвижимого имущества, изменение других данных о физическом лице.
  Указанные изменения вносятся на основании документов, послуживших основанием для внесения изменений.
  Для внесения указанных изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество необходимо представить соответствующие сведения в Федеральную регистрационную службу по месту нахождения недвижимого имущества, а также оплатить государственную пошлину, взимаемую за внесение указанных изменений, которая в соответствии с п. 21 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации составляет для физических лиц 100 рублей.

Q  Сообщите, пожалуйста приблизительную форму письма об отсутствии взаимозависимости между участниками внешнеэкономической сделки
A  В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О таможенном тарифе" от 21.05.1993 года № 5003-1 (ред. от 21.07.2005 года) под взаимозависимыми лицами - участниками внешнеэкономической сделки понимаются лица, удовлетворяющие хотя бы одному из следующих признаков:
  -один из участников сделки (физическое лицо) или должностное лицо одного из участников сделки является одновременно должностным лицом другого участника сделки;
  -участники сделки являются совладельцами предприятия;
  -участники сделки связаны трудовыми отношениями;
  -один из участников сделки является владельцем вклада (пая) или обладателем акций с правом голоса в уставном капитале другого участника сделки, составляющих не менее пяти процентов уставного капитала;
  -оба участника сделки находятся под непосредственным либо косвенным контролем третьего лица;
  -участники сделки совместно контролируют, непосредственно или косвенно, третье лицо;
  -один из участников сделки находится под непосредственным или косвенным контролем другого участника сделки;
  -участники сделки или их должностные лица являются родственниками.
  Поскольку действующим законодательством не предусмотрена какая либо определенная форма письма об отсутствии взаимозависимости между участниками внешнеэкономической сделки, то, представляется наиболее целесообразным, что в указанном письме в свободной форме могут быть изложены сведения об отсутствии всех вышеперечисленных оснований для признания контрагентов по сделке взаимозависимыми.

Q  Я купила жилую квартиру на первом этаже, перевела в нежилой фонд, оформила все соответствующие документы по переводу и дальнейшей реконструкции. Начались строительные работы.
  Какие документы я должна получить и у каких инстанций, в какой последовательности, чтобы оформить акт о вводе в эксплуатацию промышленный магазин. Я проживаю в Белгороде.

A  Порядок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации (от 24.12.2004 года), которым установлено, что документом, удостоверяющим выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
  В соответствии со ст. 51 градостроительного кодекса Российской Федерации для производства строительства, реконструкции объекта капитального строительства необходимо получить разрешение на строительство.
  Разрешение на строительство выдается федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Федерации или органом местного самоуправления в соответствии с их компетенцией.
  Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган, выдавший разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
  Для того чтобы обратиться с заявлением о выдаче указанного разрешения, необходимо собрать следующие документы:
  1) Правоустанавливающие документы на земельный участок - свидетельство о праве собственности на земельный участок, договор аренды земельного участка и т.д.
  2) Градостроительный план земельного участка - подготовка градостроительного плана земельного участка должна была быть осуществлена в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа (ст. 44 Градостроительного кодекса);
  3) Разрешение на строительство;
  4) Акт приемки объекта капитального строительства. Указанный акт составляется в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществлялась на основании договора подрядной организацией. Форма данного акта утверждена Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100.
  5) Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство (руководителем подрядной организации, осуществляющей строительство);
  6) Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
  7) Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно - технического обеспечения (при их наличии);
  8) Схема, отображающая расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство;
  9) Заключение органа государственного строительного надзора, органа государственного пожарного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
  Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления указанных документов, осмотр объекта капитального строительства и принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого решения.

Q  Наша компания заключила драфт-контракт на поставку из РФ селена -74 (стабильный изотоп) код ТН ВЭД -284590900.
  Есть ли какие-либо ограничения на экспорт этого материала, как-то получение лицензий,квот и т.п.?

A  Постановлением Правительства Российской Федерации № 35 от 24.01.1994 года установлено, что ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, изотопов драгоценных металлов (коды товарных позиций 2844 и 2845) осуществляются по лицензиям Министерства внешних экономических связей Российской Федерации, которые выдаются после предварительного согласования с Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням (в настоящее время выдача лицензий осуществляется Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации в порядке, установленном Положением о лицензировании в сфере внешней торговли товарами, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2005 года № 364).
  Кроме того, Приказом Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 23.05.1996 года № 315 был утвержден Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Данный список в пункте 2.3.4. содержит ссылку на материал, код ТН ВЭД которого 2845909000.
  Положением "Об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях" установлен разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций, предусматривающих вывоз из Российской Федерации (кроме вывоза в режиме транзита) и (или) передачу контролируемых оборудования, материалов и технологий (включая передачу оборудования и технологий в виде отдельных компонентов) иностранным лицам, международным организациям или представителям этих организаций (далее именуются - иностранные лица) любым способом, включая пересылку в почтовых отправлениях или по электронным каналам связи.
  Таким образом, поскольку в соответствии с Положением о лицензировании в сфере внешней торговли товарами лицензирование осуществляется в случаях реализации разрешительного порядка экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров (пп. "Б" п. 2), для экспорта указанного Вами материала необходимо получение соответствующей лицензии.
  Кроме того, необходимо также отметить, что Положение "Об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях", содержит также определенные требования к содержанию договора (контракта, соглашения), предусматривающего передачу контролируемых оборудования, материалов и технологий иностранному лицу (пункт 6).

Q  Правительство РФ приняло поправки к законам, связанным с упрощением оформления в собственность земельных участков, домов, построек.
  Назовите номера постановлений Правительства, в которых рассматривались эти вопросы.

A  Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества, к которым относятся земельные участки, дома, постройки, производится органами Федеральной регистрационной службы в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 года № 122-ФЗ.
  Изменения, вносимые в уже действующие Федеральные законы, могут быть внесены только посредством принятия новых федеральных законов, а не Постановлений Правительства.
  Последние изменения, которые были внесены в ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" связаны со вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ "Об участи в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым в настоящее время подлежат государственной регистрации договора долевого участия в строительстве жилья.

Q  Имеет ли право предпрениматель общественного питания внести в перечень услуг платный вход?
A  В соответствии со статьей 38 Федерального закона "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 года № 2300-1 правила бытового и иных видов обслуживания потребителей утверждаются Правительством Российской Федерации.
  Постановлением Правительства Российской Федерации от 115.08.1997 года № 1036 "Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания" определено, что исполнитель услуг общественного питания не вправе оказывать дополнительные платные услуги без согласия потребителя.
  Таким образом, предприниматель общественного питания не вправе вносить в перечень услуг платный вход.
  В качестве примера можно привести Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 04.11.2002 года N Ф09-2337/02-АК.

Q  Должен ли работодатель доплачивать работнику режимного предприятия за прохождение голого режима и досмотр?
A  Порядок производства досмотра сотрудников режимного предприятия устанавливается работодателем в Правилах внутреннего трудового распорядка предприятия.
  Действующим законодательством не предусмотрена обязанность работодателя доплачивать работнику режимного предприятия за прохождение указанного досмотра. Однако возможность доплаты за прохождение досмотра на режимном предприятии может быть установлена по соглашению между работником и работодателем.

Q  Возможна ли простановка деятельности государственного учереждения культуры края ?
  На основании какого документа производится данная процедура (приказ краевого департамента иущественных отношений) ?

A  В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 года № 7-ФЗ учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера.
  Данный закон также устанавливает, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, создавая государственные и муниципальные учреждения, закрепляют за ними имущество на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и осуществляют их полное или частичное финансирование (статья 31 Закона).
  Приостановка деятельности учреждения культуры возможна как по основаниям, предусмотренным действующим законодательством (например, в соответствии со ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - в принудительном порядке за нарушение законодательства Российской Федерации о труде и об охране труда), так и по решению соответствующих органов управления данной организацией о временной приостановке работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.
  Статья 28 указанного Закона также определяет, что порядок принятия решений органами управления некоммерческой организации, а также их структура, компетенция, порядок формирования и сроки полномочий устанавливаются учредительными документами некоммерческой организации.
  Таким образом, в случае, если уставом учреждения культуры края решение данного вопроса не отнесено к компетенции исполнительного органа, которым в соответствии со ст. 30 ФЗ № 7-ФЗ осуществляется руководство текущей деятельностью организации, то приостановление деятельности организации возможно по решению его собственника.
  Решение собственника о приостановлении деятельности учреждения может быть оформлено в виде приказа или распоряжения его высшего органа управления.

Q  Я слышала, что отменили лицензии на перевозку грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн, вышло постановление не могу найти его, помогите!
A  В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2005 г. N 80-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн исключена из перечня лицензируемых видов деятельности.
  Федеральный закон от 2 июля 2005 г. N 80-ФЗ опубликован в "Российской газете" 6 июля 2005 года (№ 144), соответственно, вступил в законную силу по истечении 10 дней с момента его публикации.
  Данный Федеральный закон также опубликован в "Собрание законодательства РФ", 04.07.2005, N 27, ст. 2719, "Парламентская газета", N 119, 06.07.2005.

Q  Долевое строительство. Земля оформлена на каждого собственника. Сдается дом в целом или может каждый из собственников сдать свою секцию отдельно? Дом 3-х секционный.
A  Градостроительным кодексом Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.04 г.) установлен порядок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию
  Для ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, выдавшие разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (п. 2 ст. 55 Градостроительного кодекса).
  Разрешение выдается застройщику - физическому или юридическому лицу, обеспечивающему на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
  Если предъявляемый к приемке в эксплуатацию объект капитального строительства соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, утвержденной градостроительной и проектной документации, требованиям строительных, санитарных, экологических и других норм, то соответствующее заявление подается от имени всех застройщиков, с приложением соответствующих правоустанавливающих документов на земельный участок каждого собственника.
  При вводе в эксплуатацию жилого дома посекционно должны быть соблюдены все выше перечисленные требования, в таком случае, к заявлению о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию должны быть приложены помимо документов, указанных в пункте 3 ст. 55 кодекса и правоустанавливающие документы на соответствующий земельный участок.
  Необходимо иметь ввиду, что действующие на территории субъектов Российской Федерации нормативно - правовые акты содержат определенные ограничения по вводу в эксплуатацию отдельных частей (секций) объекта капитального строительства.
  К примеру, на территории города Москвы в настоящее время действуют московские городские строительные нормы "Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (МГСН 8.01-00)", утвержденные Постановлением Правительства Москвы от11.07.2000 года № 530.
  В соответствии с указанными строительными стандартами установлено ограничение на посекционный ввод в эксплуатацию общежитий и специализированных квартирных жилых домов для престарелых и семей с инвалидами (пункт 4.10 МГСН 8.01-00). Этим же документом установлено, что жилые здания секционного типа при количестве секций 4 и более и могут приниматься в эксплуатацию посекционно при условии окончания монтажа и подключения отопления смежной секции, а при двухэтапной приемке - не позднее чем через 2 месяца с момента утверждения акта приемочной комиссии по принятой секции.

Q  Я офицер запаса. Уволился по окончанию контракта. По увольнению из части мне, как ветерану боевых действий и военнослужащему нуждающемуся по медицинским показаниям в обеспечении санаторно-куротным лечением, не произвели оплату средней стоимости путевки в лечебные учереждения ссылаясь на отсутствие финансирования по данной статье со стороны Минестерства обороны (необходимые документы в часть предоставлены).
  В январе 2005 года в часть приходила телеграмма в которой было указано: средняя стоимоть путевки и порядок начисления этих сумм за 2003 и 2004гг. так как, ранее финансирование по данной статье было приостановлено Правительством РФ.
  Правомерны ли в данном случае действия командования части, по исключению меня из списков личного состава воинской части без произведения полного расчета?
  Есть ли судебные решения по данному вопросу?

A  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Российской Федерации от 16.09.1999 N 1237 (ред. от 17.04.2003) "Вопросы прохождения военной службы" определен порядок увольнения с военной службы, которым установлено, что военнослужащий, уволенный с военной службы, на день исключения из списков личного состава воинской части должен быть полностью обеспечен установленным денежным довольствием, продовольственным и вещевым обеспечением. До проведения с военнослужащим всех необходимых расчетов он из списков личного состава воинской части без его согласия не исключается.
  Статья 12 ФЗ "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 года № 76 -ФЗ устанавливает, что в состав денежного довольствия включается месячный оклад в соответствии с занимаемой воинской должностью и месячный оклад в соответствии с присвоенным воинским званием, которые составляют оклад месячного денежного содержания военнослужащих, месячных и иных дополнительных выплат. Компенсация стоимости неиспользованной льготной путевки в составе указанных выплат не предусмотрена.
  Федеральным законом "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 года № 76 - ФЗ установлено, что одной из социальных гарантий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту является обеспечение их, а также членов их семей санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах Министерства обороны Российской Федерации (иного федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) (пункт 4 статьи 16).
  Данные права и социальные гарантии распространяются на офицеров, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения и на членов их семей (пункт 5 статьи 16).
  Необеспечение военнослужащего санаторно-курортным лечением в период прохождения им военной службы нарушает его права установленные действующим законодательством, которые могут быть восстановлены в судебном порядке.
  В качестве подтверждения можно привести Обзоры судебной практики рассмотрения дел по жалобам военнослужащих на действия и решения органов военного управления и воинских должностных лиц от 19.10.2000 года (см.: Бюллетень Верховного Суда, N 11 2000).
  А также Обзор судебной практики рассмотрения гражданских дел по искам и жалобам военнослужащих на действия и решения органов военного управления и воинских должностных лиц от 27.10.2004 (документ опубликован не был, размещен в правовой базе "Консультант", раздел "Судебная практика").

Q  Умерла мама у брата двоюродного. Дом (очень старенький) тетя завещала ему. Им насчитали, что надо заплатить порядка 36000 руб для оформления наследства. Я слышала, что принят закон о льготном наследовании для ближайших родственников. Так ли это?
A  При принятии наследуемого имущества необходимо различать сборы и пошлины, которые взимаются за оформление документов на наследуемое имущество (за выдачу Свидетельства о праве на наследство, регистрацию перехода права собственности и т.д.) и налог с имущества, переходящего в порядке наследования.
  В настоящее время порядок взимания и ставки налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, регулируются Законом Российской Федерации от 12.12.1991 N 2020-1, а также инструкцией Госналогслужбы от 30 мая 1995 г. N 32 "О порядке исчисления и уплаты налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения". Однако в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2005 N 78-ФЗ налог на имущество, переходящее в порядке наследования, с 01 января 2006 года отменяется. Соответственно, вышеуказанные правовые акты, его устанавливающие, с 01.01.2006 года утрачивают юридическую силу.
  Таким образом, до указанного периода налог с имущества, переходящего в порядке наследования рассчитывается и взимается в следующем порядке.
  Налог взимается при условии выдачи нотариусами, должностными лицами, уполномоченными совершать нотариальные действия, свидетельств о праве на наследство, если общая стоимость переходящего в собственность физического лица имущества на день открытия наследства превышает 850-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда.
  В соответствии со статьей 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
  Статья 3 Закона N 2020-1 от 12.12.1991 года устанавливает, что налог с имущества, переходящего физическим лицам в порядке наследования, исчисляется по следующим ставкам:
  а) при наследовании имущества стоимостью от 850-кратного до 1700-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда:
  наследникам первой очереди - 5 процентов от стоимости имущества, превышающей 850-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда;
  б) при наследовании имущества стоимостью от 1701-кратного до 2550-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда:
  наследникам первой очереди - 42,5-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда + 10 процентов от стоимости имущества, превышающей 1700-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда;
  в) при наследовании имущества стоимостью свыше 2550-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда:
  наследникам первой очереди - 127,5-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда + 15 процентов от стоимости имущества, превышающей 2550-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда;
  Оценка жилого дома (квартиры), дачи и садового домика, переходящих в собственность физического лица в порядке наследования, производится органами коммунального хозяйства (технической инвентаризации) или страховыми организациями.
  Таким образом, для того, чтобы определить сумму налога с имущества, принимаемого в порядке наследования, необходимо произвести его оценку и рассчитать сумму налога исходя из вышеперечисленных ставок.

Q  Что такое список ОКВЭТ?
A  В данном вопросе, наиболее вероятно, имеется в виду "ОКВЭД" - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико - экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации.
  ОКВЭД предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.
  ОКВЭД включает перечень классификационных группировок видов экономической деятельности и их описания.
  ОКВЭД построен на основе гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (далее - КДЕС Ред. 1) - Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 1) путем сохранения в ОКВЭД из КДЕС Ред. 1 кодов (до четырех знаков включительно) и наименований соответствующих позиций без изменения объемов понятий. Особенности, отражающие потребности российской экономики по детализации видов деятельности, учитываются в группировках ОКВЭД с пяти- и шестизначными кодами.
  В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код группировок видов экономической деятельности состоит из двух - шести цифровых знаков и его структура может быть представлена в следующем виде:
   XX. - класс;
   ХХ.Х - подкласс;
   ХХ.ХХ - группа;
   ХХ.ХХ.Х - подгруппа;
   ХХ.ХХ.ХХ - вид.
  Для обеспечения соответствия записей кодов ОКВЭД записям кодов КДЕС Ред. 1 в кодах ОКВЭД между вторым и третьим знаками кода ставится точка. При наличии дополнительных по сравнению с КДЕС Ред. 1 уровней деления точка ставится также между четвертым и пятым знаками кода.
  В классификатор по аналогии с КДЕС Ред. 1 введены разделы и подразделы с сохранением их буквенных обозначений.
  Например:
   Раздел D Обрабатывающие производства
   Подраздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
   15 Производство пищевых продуктов, включая напитки
   15.1 Производство мяса и мясопродуктов
   15.11 Производство мяса
   15.11.1 Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных
   15.11.2 Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейства лошадиных, овец, коз и свиней
   15.11.3 Производство пищевых животных жиров
   15.11.4 Производство непищевых субпродуктов

Q  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2005 года № 66, приказом Министра внутренних дел РФ от 21 мая 2005 года № 401 создано Федеральное государственное унитарное предприятие "Охрана" МВД России.
  Этим приказом были созданы региональные филиалы, в частности Филиал ФГУП "Охрана" МВД Российской Федерации по Ставропольскому краю. В соответствии с п.п. 1 и 4 ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации и Письмом Минфина РФ от 16 февраля 2005 г. N 03-06-05-04/35 данный филиал, являясь обособленным подразделением, встал на учет в налоговом органе по месту своего нахождения.
  В настоящее время у нас возникла необходимость открыть структурные подразделения (или участок) Филиала в городах Ставропольского края (напр. Ессентуки, Невинномысск). Может ли это сделать Филиал или это возможно лишь Головному предприятию. Как быть в этом случае с постановкой на учет в налоговом органе и с открытием расчетных счетов для этих подразделений?

A  Статья 11 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает: обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
  В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" № 161 - ФЗ от 14.11.2002 года унитарное предприятие по согласованию с собственником его имущества может создавать обособленные подразделения, расположенные вне места его нахождения в форме филиала или представительства.
  Филиал и представительство унитарного предприятия не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных унитарным предприятием положений.
  Таким образом, в данном случае решение о создании нового обособленного подразделения должно быть принято самим унитарным предприятием и согласовано с собственником его имущества.
  Постановка на учет по месту нахождения вновь созданного обособленного подразделения производится организацией (унитарным предприятием) в порядке, установленном п.1 и п.4 ст. 83, ст. 84 Налогового кодекса Российской Федерации, путем подачи заявления, форма которого установлена Приказом МНС Российской Федерации от 03.03.2004 года № БГ-3-09/178.
  Заявление заполняется организацией в одном экземпляре и представляется в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения одновременно с копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и копиями документов, подтверждающих создание обособленного подразделения (при их наличии).
  В соответствии с пунктом 4 статьи 5 ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" руководитель филиала или представительства унитарного предприятия назначается унитарным предприятием и действует на основании доверенности. Им же могут быть совершены действия по открытию обособленным структурным подразделением счета в банке, при условии наличия соответствующего полномочия в доверенности.

Q  Какой период надо считать для выходного пособия при увольнении по сокращению штатов?
A  В соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности штата работников организации (пункт 2 статьи 81) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.
  Порядок исчисления среднего месячного заработка установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2003 года № 213, в соответствии с которым определены особенности порядка исчисления средней заработной платы (среднего заработка) для всех случаев определения ее размера, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
  Расчет среднего заработка работника независимо от режима его работы производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту выплаты.
  При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если:
  а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам;
  в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и работника;
  г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности выполнять свою работу;
  д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства;
  е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  ж) работнику предоставлялись дни отдыха (отгулов) в связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени при вахтовом методе организации работ и в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 3, 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2003 года № 213).
  Постановление Правительства Российской Федерации № 213 от 11 апреля 2003 года "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" опубликовано в "Российской газете" N 73 от 16.04.2003, журнале "Собрание законодательства РФ", 21.04.2003, N 16, ст. 1529.

Q  Подскажите пожалуйста,как сейчас называется Служба физической защиты налоговой полиции и ее адрес,и нужно ли высшее образование для работы в вышеуказанной "организации"?
A  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 года № 306 "Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации" с 01 июля 2003 года Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации упразднена, а ее функции и полномочия по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений и правонарушений переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации.
  Таким образом, Службы физической защиты налоговой полиции, являвшейся структурным подразделением Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, в настоящее время не существует.

Q   Я квалифицированный инженер-сметчик, хочу организовать собственное дело по предоставлению услуг на составление сметной документации по ремонту и строительству.
  Нужно ли для этого получать лицензию и в какой форме лучше оформить этот вид предпринимательской деятельности, какие требуются документы?

A   СниП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" от 01.07.1995 года устанавливает, что составление сметной документации является составной частью деятельности по проектированию строительства предприятий, зданий, сооружений (п.4.1.).
  Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом включает в себя разработку проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, социального, культурно - бытового, специального и иного назначения и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур.
  В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" № 128-ФЗ от 08.08.2001 года (в ред от 21.03.2005 г.) деятельность по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом относится к лицензируемым видам деятельности на территории Российской Федерации.
  Лицензирование деятельности по проектированию зданий и сооружений и осуществляется Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
  Положение о лицензировании деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2002 года № 174, устанавливает определенные требования, предъявляемые к соискателям указанной лицензии (индивидуальным предпринимателям), а также перечень документации, которая представляется для получения лицензии (п.5):
  а) заявление о выдаче лицензии с указанием:
  наименования, организационно - правовой формы и места нахождения - для юридического лица;
  фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя;
  лицензируемой деятельности, ее состава и срока, в течение которого она будет осуществляться;
  б) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица - для юридического лица;
  копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя;
  в) копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
  г) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение заявления о выдаче лицензии;
  д) копии документов, подтверждающих соответствующую лицензионным требованиям квалификацию индивидуального предпринимателя или работников юридического лица;
  е) информация о наличии у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании зданий и помещений, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности, с указанием наименования и иных реквизитов документов, на основании которых соискатель лицензии их использует.
  Копии документов, указанные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением оригинала.
  Если планируете осуществлять указанную деятельность самостоятельно, без привлечения других лиц, Вы можете зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, представив в регистрирующий орган (инспекцию федеральной налоговой службы) заявление по установленной законом форме (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 года № 439 "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей" в ред. от 26.02.2004 г.), копию документа, удостоверяющего личность и адрес места жительства, а также документ об уплате государственной пошлины. В случае если Вы не являетесь гражданином Российской Федерации могут потребоваться дополнительные документы, их перечень установлен ст. 22.1. ФЗ от 08.08.2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
  Если же для осуществления указанной деятельности Вы хотите объединить свои капиталы с другим физическим или юридическим лицом (лицами), то Вам лучше зарегистрировать в установленном порядке юридическое лицо.
  При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:
  а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации.
  б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  в) учредительные документы юридического лица (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
  (в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76-ФЗ)
  г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;
  д) документ об уплате государственной пошлины (ст. 12 ФЗ № 129 - ФЗ).

Q   Подскажите пожалуйста через какое время аннулируются неоплаченные штрафы в ГИБДД
A   Действующее законодательство не содержит такого понятия как "аннулирование" штрафа.
  В соответствии со ст. 3.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф является одним видов административных наказаний, назначаемых за совершение административных правонарушений.
  Глава 23 КоАП наделяет сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения полномочиями осуществления производства по определенным категориям дел об административных правонарушениях в области дорожного движения и на транспорте.
  По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении соответствующим должностным лицом выносится Постановление о назначении административного наказания (в Вашем случае штрафа). Указанное Постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента его вынесения.
  В случае если не было добровольного исполнения назначенного наказания, Постановление направляется в Службу судебных приставов для его принудительного исполнения. Законом установлен срок для предъявления Постановления о назначении административного наказания для принудительного исполнения - три месяца с момента его вступления в законную силу (ст. 14 ФЗ "Об исполнительном производстве" № 135 -ФЗ от 31.12.1999 г. в ред. от 23.12.2003).
  Исполнительные документы, по которым истек срок предъявления их к исполнению, судебным приставом - исполнителем к производству не принимаются, о чем выносится соответствующее постановление (ст. 16 ФЗ № 135-ФЗ).

Q   Каким ФЗ осуществляется перерасчет коммунальных платежей по новому ЖК ст. 155 п. 11?
A   До введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, порядок пересчета платежей за период временного отсутствия граждан относился к числу вопросов, находящихся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
  Теперь же Жилищный кодекс Российской Федерации в пункте 11 статьи 155 устанавливает, что данный порядок определяется Правительством Российской Федерации.
  Однако до настоящего времени Правительством Российской Федерации не принят соответствующий нормативно-правовой акт, содержащий разъяснения по вопросу пересчета платежей за период временного отсутствия гражданина в месте жительства.
  Таким образом, в настоящее время пока в указанных случаях применяются нормативно-правовые акты, изданные соответствующими органами субъектов Федерации.
  К примеру, на территории Московской области действует Примерный порядок перерасчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги при временном отсутствии проживающего (проживающих) по месту постоянного жительства (регистрации) в Московской области, утвержденный Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Правительства Московской области от 15 января 2003 года № 02.

Q   Наш дом собираются сносить. В нашей квартире прописаны я и моя мама, у нас разные фамилии.
  По правилам, нам должны предоставить жилье взамен нашему, но на что мы можем расчитывать? На какие квартиры?
  Дадут нам на двоих однокомнатную квартиру, или двухкомнатную, или может могут дать две однокомнатные?

A   К сожалению, Вами не указано, на каком праве Вы осуществляете владение квартирой в доме, подлежащем сносу.
  В случае если жилое помещение в доме, подлежащем сносу, предоставлено Вам на основании договора социального найма, то при выселении из указанного помещения орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявший решение о сносе такого дома, должен Вам предоставить другое благоустроенное жилое помещение по договорам социального найма (ст. 86 Жилищного кодекса Российской Федерации).
  Причем если Вы и проживающие совместно с Вами члены семьи занимаете квартиру или не менее чем две комнаты, то имеете право при выселении на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире.
  Предоставляемое гражданам в указанном случае жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населенного пункта (ст. 89 ЖК Российской Федерации).
  Если указанная квартира принадлежит Вам на праве собственности, то в соответствии с положениями жилищного законодательства, в случае сноса жилого дома, она подлежит выкупу. В зависимости от того, для чьих нужд изымается земельный участок, на котором расположен жилой дом под снос, выкуп производится уполномоченными органами Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
  При определении выкупной цены жилого помещения по соглашению с собственником жилого помещения в нее включается рыночная стоимость жилого помещения, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду (ст. 32 ЖК Российской Федерации).
  По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену.

Q   Я открываю передвижной пневматический тир. Налоговая требует присутствия в работе кассового аппарата, который стоит не малых денег.
  Объясните пожалуйста обязательно ли начинающему предпринимателю иметь кассовый аппарат, а если обязательно, то какой марки?

A   Федеральный закон от 22.05.2003 года "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт" № 54 - ФЗ вменяет в обязательном порядке всем организациям и индивидуальным предпринимателям использовать контрольно-кассовую технику в случаях продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг независимо от срока осуществления ими предпринимательской деятельности.
  В соответствии со статьей 5 указанного Федерального закона организации (за исключением кредитных организаций) и индивидуальные предприниматели, применяющие контрольно-кассовую технику, обязаны выдавать покупателям при осуществлении денежных расчетов или расчетов с использованием платежных карт в момент оплаты отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассовые чеки.
  Кассовый чек, выданный при применении контрольно-кассовой техники, является первичным \ учетным документом.
  Данный Федеральный закон содержит перечень предприятий и организаций, освобожденных от применения контрольно-кассовой техники. Необходимо отметить, что работа передвижного пневматического тира не относится к указанным в этом перечне видам деятельности.
  При денежных расчетах с покупателями (клиентами) применяются два типа кассовых машин (далее - ККМ): электромеханические кассовые машины и электронные контрольно - регистрирующие машины (ЭКРМ). В организациях разрешается эксплуатация только тех типов ККМ, серийные образцы которых прошли испытания в установленном порядке и внесены в Государственный реестр контрольно-кассовых машин, используемых на территории Российской Федерации (п. 1 ст. 3 Закона № 54 - ФЗ). Государственный реестр ККМ формируется и ведется Государственной межведомственной экспертной комиссией по ККМ, и представляет собой совокупность сведений о моделях контрольно - кассовых аппаратов, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, имеющих одну или несколько версий. (Положение о порядке ведения государственного реестра контрольно - кассовых машин, используемых на территории Российской Федерации, утв. Решением ГМЭК по ККМ, протокол от 22 октября 1993 года № 3).
  Модель контрольно - кассовой машины с указанием ее версий, допущенная Государственной комиссией к использованию в Российской Федерации, вносится в Государственный реестр, о чем публикуется сообщение в печати (издания: "Контрольно-кассовые машины", "Бухгалтерский учет").
  Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и списание кассовых машин должны производиться заводами - изготовителями или специализированными предприятиями, техническими центрами, наделенными соответствующими правами по данному роду деятельности (Типовые правила эксплуатации контрольно - кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утв. Письмом Минфина Российской Федерации от 30.08.1993 года № 104).
  ККМ, используемые для денежных расчетов с населением, подлежат регистрации в налоговых органах по месту нахождения организации.
  Контроль за соблюдением правил использования ККМ, за полнотой учета выручки денежных средств на предприятии осуществляют налоговые службы.

Q   Установлен ли минимальный размер собственного капитала для организаций, осуществляющих деятельность по продаже электрической энергии гражданам?
A   В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34Н в составе собственного капитала организации учитывается уставный (складочный) капитал, добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы.
  Однако действующее законодательство устанавливает определенные требования к размеру только уставного (складочного) капитала организации. Указанные требования устанавливаются в отношении компаний некоторых организационно - правовых форм собственности, а также компаний, осуществляющих определенные виды деятельности.
  В частности, статья 26 ФЗ "Об акционерных обществах" № 208- ФЗ от 26.12.1995 года (в ред. 29.12.2004 года) устанавливает, что минимальный уставный капитал открытого акционерного общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного законом на дату регистрации общества, а закрытого общества - не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда.
  Статья 14 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.1998 года (ред. от 29.12.2004) определяет, что размер уставного капитала Общества не может быть менее стократной величины минимального размера оплаты труда на дату подачи документов для государственной регистрации общества.
  Требования о соблюдении минимального уставного капитала организации устанавливаются также для организаций определенного вида деятельности: страховых компаний, кредитных организаций и т.д.
  В отношении организаций, осуществляющих поставку электроэнергии потребителям, законом не определен минимальный размер уставного капитала.
  ФЗ "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 года № 35-ФЗ (в ред. от 30.12.2004) говорит только о необходимости осуществления контроля за перераспределением долей (акций) в уставных капиталах субъектов оптового рынка энергоснабжения, в целях недопущения осуществления монополистической деятельности. Этот контроль обеспечивается обязанностью представления субъектами рынка поставки электроэнергии представления в федеральный антимонопольный орган информации о своей деятельности в соответствии со стандартами, устанавливаемыми указанным органом.
  Таким образом, при определении минимального размера уставного капитала организации, осуществляющей поставку электроэнергии гражданам, необходимо учитывать организационно - правовую форму данной организации (ООО, ОАО, ЗАО и т.д.), и требования законодательства к минимальному размеру уставного капитала организации соответствующей формы собственности.

Q   Как и что нужно оформить при жизни, чтобы детям было легче и проще получить в наследство собственную квартиру родителей?
A   В соответствии с действующим законодательством передать по наследству можно только находящееся в собственности имущество. Поэтому на жилое помещение, в отношении которого Вы хотели бы сделать распоряжение на случай смерти, должно быть зарегистрировано в установленном законом порядке Ваше право собственности. В соответствии с ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" № 122-ФЗ государственная регистрация прав на недвижимое имущество осуществляется Федеральной регистрационной службой по месту нахождения указанного недвижимого имущества. Регистрация осуществляется на основании заявления о проведении государственной регистрации, а также представленных документов, являющихся основанием возникновения права собственности, ими могут быть: договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, а также другие установленные законом документы (ст. 17 закона). Государственная регистрация права совместной собственности (без определения долей) на имущество оформляется путем подачи заявления о проведении государственной регистрации одним из супругов. При оформлении долевой собственности на недвижимое имущество, заявление о государственной регистрации подается каждым правообладателем. Подтверждением зарегистрированного права собственности на недвижимое имущество является Свидетельство о государственной регистрации права собственности.
  Распорядиться находящимся в собственности недвижимым имуществом возможно посредством оформления в установленном законом порядке завещания.
  По правилам действующего законодательства завещание совершается лично и только полностью дееспособным гражданином. Законом также предусмотрена письменная форма завещания и обязательное нотариальное удостоверение (ст. 1125 Гражданского кодекса Российской Федерации). Несоблюдение установленной законом формы завещания влечет его недействительность. Необходимо также учитывать, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Таким образом, если жилое помещение находится в совместной собственности или долевой собственности супругов, и они оба выражают намерение передать его в порядке наследования детям, завещание оформляется каждым из супругов. В завещании Вы вправе по своему усмотрению определить наследников, а также причитающиеся им в наследуемом имуществе доли. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве, считается завещанным в равных долях. Вы также можете завещать принадлежащее Вам имущество в натуре, т.е. указать, какое конкретно имущество и кому должно быть передано после Вашей смерти. Однако существенные затруднения может вызывать указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре. Поэтому указание в завещании распоряжения о передаче каждому из наследников (если их несколько) по комнате в квартире не совсем юридически корректно. В любом случае при составлении завещания нотариус в соответствии со ст. 16 Основ законодательства о нотариате обязан не только оказывать гражданам содействие в осуществлении их прав, разъяснять их права и обязанности и т.д., но и отказывать в совершении нотариального действия в случае его несоответствия законодательству Российской Федерации.
  Законом также определен порядок наследования имущества без составления завещания (наследование по закону). В указанном случае наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, установленной законом (ст. 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации). Дети входят в первую очередь наследников, наряду с супругом и родителями наследодателя. Наследники каждой очереди наследуют в равных долях.

Q   Жена выписалась 11.03.2005 и по семейным обстоятельствам (воспитывает ребенка - 2,5 года; умерла в марте бабушка) не успела прописаться в 30 дневный срок. При визите в Паспортный стол 03.05.2005 ее направили в районный ОВД для оплаты штрафа в размере 1500-2000 рублей со ссылкой на Указ Президента. В КоАП прописано, что наказание возможно, а не неотвратимо. Кроме того там есть строки о возможности предупреждения.
  Что делать?
  На какой Указ Президента ссылаются работники Паспортного стола?

A   Федеральным Законом от 25 июня 1993 года "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом был введен регистрационный порядок учета граждан.
  Пунктом 16 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 года) установлена обязанность граждан Российской Федерации, изменивших место жительства, не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к должностным лицам, ответственным за регистрацию и представить соответствующие документы для производства регистрации.
  За невыполнение данной обязанности в установленный законом срок ст. 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) предусмотрен административный штраф в размере от 15 до 25 МРОТ. В соответствии со ст. 3.2 КоАП Российской Федерации административный штраф является одним из видов административных наказаний наряду с предупреждением, административным арестом и т.д.
  КоАП Российской Федерации устанавливает, что административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
  Однако необходимо учитывать, что законом предусмотрены обстоятельства, смягчающие административную ответственность. В частности, п.5 ст. 4.2. КоАП Российской Федерации к таким обстоятельствам относит в том числе совершение административного правонарушения женщиной, имеющей малолетнего ребенка, а также совершение административного правонарушения при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств.
  Указанные обстоятельства учитываются лицом, осуществляющим производство по делам об административных правонарушениях, при назначении административного наказания. В данном случае - сотрудником органов внутренних дел (ст. 23.3. КоАП Российской Федерации).
  Но, даже принимая во внимание наличие вышеуказанных смягчающих обстоятельств, лицо, осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, не может назначить наказание ниже установленного законом низшего предела или применить другой вид административного наказания (ст. 4.1. КоАП).
  Кроме того, назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено (п. 4 ст. 4.1.).
  Статья 19.15 КоАП также предусматривает административную ответственность за проживание гражданина Российской Федерации по месту жительства или месту регистрации без удостоверения личности. ( Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 года "Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" установлено, что паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.).

Q   Нам с братом в наследство достался дом-дача, не достроен. Хотим сначала разделить, а затем достроить каждый свою половину.
  Как это оформить?

A   К сожалению, Вами не указано, в каком порядке Вы с братом получили наследство, и каким образом указанное наследуемое имущество было оформлено на наследодателя.
  Часть III Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает возможность наследования имущества по закону и по завещанию.
  Ст. 1164 ГК РФ определяет, что при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников.
  В указанном случае применяются общие положения гражданского законодательства, касающиеся общей долевой собственности, а именно, ст. 250 ГК РФ, которая устанавливает, что, если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными.
  Необходимо также отметить, что ст. 1165 ГК РФ предоставляет наследникам возможность разделить имущество, находящееся в общей долевой собственности, по соглашению между ними. Причем наследники в данном случае могут самостоятельно определить размер причитающихся каждому их них долей в наследуемом имуществе. В указанном случае общая долевая собственность на это имущество прекращается. Однако указанная норма применяется только в том случае, если возможен выдел доли в натуре (к примеру, в отношении строящегося жилого дома имеется техническая возможность выдела изолированной части не только жилых, но и подсобных помещений).
  Для приобретения наследства наследники должны его принять, т. е. совершить определенные юридические действия.
  Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство должностному лицу заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 ГКРФ).
  Свидетельство о праве на наследство - официальный документ, подтверждающий наследственные права лица на имущество умершего гражданина.
  В случае если недостроенный дом - дача наследодателя был зарегистрирован в установленном законом порядке как незавершенный строительством объект (ст. 25 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"), наследникам необходимо осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на данное имущество в Федеральной регистрационной службе.
  Причем, если между наследниками заключено соглашение о разделе наследуемого имущества, то государственная регистрация перехода права собственности осуществляется Федеральной регистрационной службой на основании Свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом и на основании указанного соглашения. Право собственности удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации права собственности на объект незавершенный строительством.
  Для продолжения строительства необходимо оформить право на земельный участок, расположенный под строящимся объектом.
  В случае если указанный земельный участок принадлежал наследодателю на праве собственности или пожизненного наследуемого владения, то он входит в состав наследуемого имущества. В таком случае приобретение наследниками прав на указанный земельный участок осуществляется в вышеназванном порядке и подлежит государственной регистрации в Федеральной регистрационной службе.
  Если данный земельный участок не был оформлен и передан Вам наследодателем, то в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельный участок может быть предоставлен гражданам в собственность или аренду. В данном случае Вам нужно обратиться в орган местного самоуправления по месту расположения земельного участка с заявлением о заключении договора аренды земельного участка или о его предоставлении в собственность.
  Предоставление земельного участка в собственность, а также заключение договора аренды земельного участка на срок более одного года является основанием для государственной регистрации данного юридического факта в Федеральной регистрационной службе.
  Для осуществления строительства объекта недвижимости в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 51) необходимо получить разрешение на строительство. В зависимости от вида земельного участка оно выдается либо уполномоченным федеральным органом архитектуры и градостроительства либо уполномоченным органом местного самоуправления.
  Для получения разрешения на строительство в уполномоченный орган необходимо представить соответствующее заявление, документы, удостоверяющие право на использование земельного участка, а также утвержденную, зарегистрированную в установленном порядке проектную документацию: градостроительный план земельного участка, а также схему планировочной организации земельного участка с обозначением мест размещения индивидуального жилищного строительства.
  Необходимо обратить внимание на то, что разрешение на строительство не требуется в случае строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства, а также в случае изменения объектов капитального строительства и/или их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции. Разрешение на строительство выдается сроком на 10 лет.
  Право собственности на законченный строительством объект подлежит государственной регистрации Федеральной регистрационной службой в соответствии со ст. 25 ФЗ № 122- ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

Q   Утратило ли силу распоряжение ФУДН от 12 августа 1994 г. N 31-р (методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса)? Оно применимо только государственным предприятиям (пункт 3.4)?
  Если можно, дайте пожалуйста обновления к ФЗ о несостоятельности (банкротстве).
  Существует ли на сегодняшний день в РФ какой-нибудь нормативный акт, где четко определены критерии (или методика расчетов) отнесения предприятия к ряду неплатежеспособных?

A   Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, были утверждены Распоряжением Федерального Управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 12 августа 1994 г. N 31-р в целях обеспечения единого методического подхода при проведении финансового анализа предприятия - должника и оценки удовлетворительности структуры его баланса, а также принятии на основе результатов данного анализа решений, определенных Постановлением Правительства РФ "О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятия" № 498 от 20 мая 1994 года.
  Указанным Постановлением был разработан и утвержден порядок осуществления финансового анализа, а также система расчета критериев для оценки неплатежеспособности предприятия, базирующихся на текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и способности восстановить (утратить) платежеспособность.
  Необходимо отметить, что указанное Постановление принималось в период действия первого Закона Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" от 19.11.92 года (утратил силу). В соответствии с данным законом, определяющим фактором в признании должника несостоятельным являлся критерий "неоплатности", под которым понималась неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров, включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса (ст. 1). Таким образом, расчет вышеуказанных коэффициентов был необходим для принятия судом решения о неудовлетворительности структуры баланса предприятия и признании должника банкротом.
  Закон "О несостоятельности (банкротстве)" 1998 года (утратил силу) и действующий в настоящее время ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 года № 127-ФЗ изменили подход к критерию банкротства, приняв критерий неплатежеспособности (что соответствует мировой практике). Таким образом, соотношение активов и пассивов должника, характер структуры баланса принципиального влияния ни на принятие судом заявления о банкротстве должника, ни на признание его банкротом не имеют.
  В соответствии с этим, Постановление Правительства Российской Федерации № 498 от 20 мая 1994 года было признано утратившим силу. (Постановление Правительства РФ от 15.04.03 № 218).
  Однако методические рекомендации по оценке финансового состояния предприятия - должника, содержащиеся в Распоряжении ФУДН от 12 августа 1994 г. N 31-р, применяются в настоящее время в части, не противоречащей действующему законодательству, и используются для определения соответствующих показателей структуры баланса предприятия, в совокупности с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 года № 367 "Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа".
  В соответствии с данными Правилами при проведении финансового анализа предприятия - должника рассчитываются не только показатели ликвидности и обеспеченности собственными средствами должника, но и коэффициенты, характеризующие платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую активность должника, а также устанавливаются иные требования к анализу хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности должника, анализу активов и пассивов должника, анализу возможности безубыточной деятельности.
  Необходимо также отметить, что п. 4 ст. 24, 70 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" № 127- ФЗ от 26 октября 2002 года предусматривает обязанность арбитражного управляющего осуществлять анализ финансового состояния должника независимо от его организационно - правовой формы. Таким образом, вышеуказанные нормативно - правовые акты определяют основные принципы и правила проведения финансового анализа в отношении предприятий всех форм собственности (п. 3.5. Распоряжения ФУДН № 31-р).
  Изменения в действующий ФЗ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 года вносились следующими нормативно-правовыми актами:
  - в соответствии с ФЗ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ были внесены изменения в п.6 ст. 132 "Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу". А именно, из порядка передачи объектов жилищного фонда и объектов социального использования в собственность муниципального образования было исключено условие возмездности их передачи за счет средств местного бюджета. Были также признаны утратившими силу пункты 8- 11 данной статьи.
  - в связи с принятием ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" были внесены соответствующие изменения в п. 2 ст. 131 "Конкурсная масса" об исключении из конкурсной массы имущества должника, составляющего ипотечное покрытие, а также о дополнении ст. 133 "Счета должника в ходе конкурсного производства" пунктом 4.
  - ФЗ № 220-ФЗ от 31.12.2004 года изменил срок вступления в законную силу положений параграфа 6 главы IX Закона "Банкротство субъектов естественных монополий", установив его с 01.07.2009 года, а также продлил срок действия ФЗ № 122-ФЗ от 24.06.1999 года "Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" до 01.07.2009 года.

Q   Помогите пожалуйста решить задачу по проектному анализу - для приобретения нового оборудования через 4 года предприятию понадобится 50 тыс.грн. Сколько денег будет нужно с этой целью инвестировать сегодня, если годовая процентная ставка равна 5%
A   Задача на зависимось денег от времени. Решается следующим образом. Если предприятию через 4 года требуется иметь 50 000 условных единиц и если мы имеем простую годовую проуентную ставку, то можно записать уравнение:
Х*(1+Кг*4) =50 000,
где Х - количество денег сегодня которые мы должны иметь,
Кг - годовая процентная ставка, в нашем случае равная 5% и
4 - количество лет, в течении которых наши деньги должны работать и приносить доход(например на депозитном вкладе).
Понятно, что Х = 50 000/(1+0,05*4) = 41 667
Это в том случае, если наш вклад на 4 года с годовой ставкой 5% и без капитализации.
Если каждый год мы перезаключаем вклад, т.е. вклад с капитализацией, то картина будет немного иной.
Действительно, пусть мы вложили на год 10 000 под 5% годовых. Тогда к концу года мы получим: 10 000*(1+0,05)= 10500. Если мы снова их на следующий год вкладываем на год, то сумма будет уже = 10500*(1+0,05) или = 10 000*(1+0,05)*(1+0,05) = 10 000*(1+0,05)²
Тогда на 3 года это выражение будет иметь следующий вид: 10 000*(1+0,05)³ и на четыре года соответственно в 4-ой степени. Тогда первоначальное выражение с Х будет иметь следующий вид:
Х*(1+0,05)4 = 50 000 или Х = 50000/(1+0,05)4 = 41135

Q   Такой вопрос: за товар оплатили 26 декабря 2003г. Получили товар 06.01.2004. При приёмке оказался бракованный товар на сумму 86000р. Как правильно документально сделать возврат товара с учётом разного НДС (20 и 18%)? Прошу учесть, что возврат делаю первый раз. Прошу подробно изложить схему возврата.
A  Все зависит от условий договора. Если договор поставки оплачен полностью, обязательства между сторонами закрыта и условия возврата товара не оговорены (в договоре), то товар не может быть возвращен.
  Другая сторона может только назад выкупить его на основании следующего соглашения или договора. Если договор не закрыт и обязательства остались, то возврат осуществляется в соответствие с первоначальным условиями договора, т.е. с НДС = 20%.

Q   Как может наказать налоговая по итогам рейдовой проверки за безвозмезное использавание частного дома в качестве офиса физлицо и предприятие?
A  Физлицо трудно ей будет наказать на первый взгляд, поскольку надо доказать, что оно занималось предпринимательской деятельностью без получения разрешения, т.е. систематически извлекало доход. Т.е. если не будет свидетельских показаний, что оно (физлицо) получало ежемесячную оплату.
  Другая ситуация с юрлицом. Оно получало бесплатную услугу и на основании статьи 424 п 3 ГК РФ налоговая может произвольно оценить эту услугу по аналогии с аналогичными и доначислить доход со всеми вытекающими последствиями.


Q   Ст.10,п.4 Закона "О статусе военнослужащих" определяет, что супругам военнослужащих в общий трудовой стаж засчитываются весь период проживания с супругами до 1992 года вне зависимости от мест дислокации воинских частей,с 1992 г. - в местностях, где они не могли трудиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства.Не противоречит ли это положение Закону "О трудовых пенсиях в РФ" и будет ли этот период действительно засчитываться в трудовой стаж для начисления пенсии?
A  Пенсии супругам военнослужащих назначаются по Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 г. №166-ФЗ.
  Закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" никак не связан с Законом "О статусе военнослужащих" и не может ему противоречить.

Q   Наша организация (ООО, розничная торговля) является плательщиком ЕНВД. Мы арендуем торговые площади в магазинах, торговыми отделами являются прилавки на площадях арендодателя. Налог исчислялся из расчета ставки за торговый отдел розничной торговли (6000 руб. в месяц). При налоговой проверке инспектор пытается убедить нас что нам надо было считать ЕНВД из расчета площади торгового отдела (1200 руб./кв.м) так как наши отделы якобы содержат торговые заллы (подразумевается площадь прилегающая к прилавкам по которым ходят покупатели). Прошу разъяснить что считается торговым отделом розничной торговли, отделом с торговой площадью и дайте пожалуйста ссылку на какой нибудь закон где это все расписано. И еще - включаются ли площади хоз.помещений в площади по которым считается ЕНВД.
A  Прежде всего надо помнить, что налог на вмененный доход вводится субъектом РФ, поэтому ему дано право в рамках разрешенных законом (т.е. не ухудшаюшим положение налогоплательщика относительно федерального закона) вносить изменения. Поэтому, в детали и тонкости Постановления Вашего субьекта РФ (Вы не написали откуда Вы) я вдаваться не буду. Что говорит Федеральный закон? Статьей 346.29 Налогового кодекса (далее НК) предусмотрены две базовые ставки по Вашему виду деятельности:
1 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы Площадь торгового зала (в квадратных метрах) 1200
и
2 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети. Торговое место 6000
Ставка, указанная в третьей графе - рубли в месяц.

При этом, в статье 346.27 есть определения нестационарной и стационарной торговой сети и т.д. В частности, в этой статье сказано, что: "..площадь торгового зала (зала обслуживания посетителей) - площадь всех помещений и открытых площадок, используемых налогоплательщиком для торговли или организации общественного питания, определяемая на основе инвентаризационных и правоустанавливающих документов; (см. текст в предыдущей редакции)". Таким образом, если в договоре аренде оговорена часть площади торгового зала, то это будет основанием для налоговой требовать перерасчета налогов. В договоре аренды должен быть план БТИ с выделением арендуемой площади. Если это есть и если там указаны только прилавки ( без части торгового зала), то у Вас есть основание для отстаивания своей точки зрения. Если Вы не сможете предоставить такой договор аренды, то Вам не удастся ничего доказать.


Q  На нашем заводе организуется служба экономической безопасности. Основная функция - проверка контрагентов и ценовая политика. В дальнейшем основные задачи службы могут корректироваться, по ходу работы. Может ли Ваше агентство помочь нам в организации и методах работы и на какой основе?
A Как организовать службу экономической безопасности вы можете посмотреть на нашем сайте здесь. Это как пример. Что касается баз данных посмотрите на сайте www.ies.ru в разделе "Информационное обеспечение".
Мы также можем:
1. Разработать методические и другие материалы по практической организации СЭБ.
2. Обеспечивать на постоянной основе обновление информационно-аналитических баз данных.
3. Разработать концепцию безопасности Вашего предприятия с последующей корректировкой.

Q   Сообщите пожалуйста ставки акциза на спирт этиловый в Российской Федерации, а также таможенные ставки при ввозе в Россию спирта и спиртосодержащих изделий.
A  Налоговый кодекс РФ, часть вторая, глава 22 (акцизы) Статья 193. Налоговые ставки
1. Налогообложение подакцизных товаров и подакцизного минерального сырья осуществляется по следующим единым на территории Российской Федерации налоговым ставкам:
Виды подакцизных товаров Налоговая ставка
Этиловый спирт-сырец из всех видов сырья. 8 руб. за 1 литр безводного этилового спирта.
Этиловый спирт из всех видов сырья (за исключением спирта-сырца) 12 руб. 60 коп. за 1 литр безводного этилового спирта
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин) и спиртосодержащая продукция 88 руб. 20 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта от 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) 65 руб. 10 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением вин) 45 руб. 15 коп. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах

2. Налогообложение алкогольной продукции, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации, осуществляется по соответствующим налоговым ставкам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. При реализации налогоплательщиками - производителями алкогольной продукции, за исключением реализации указанной продукции на акцизные склады других организаций и акцизные склады, являющиеся структурными подразделениями налогоплательщиков - производителей алкогольной продукции, налогообложение осуществляется по налоговым ставкам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. Реализуемая алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке региональными специальными марками.    При реализации налогоплательщиками - производителями алкогольной продукции на акцизные склады, за исключением акцизных складов, являющихся структурными подразделениями налогоплательщиков - производителей алкогольной продукции, налогообложение осуществляется по налоговым ставкам в размере 50 процентов соответствующих ставок, указанных в пункте 1 настоящей статьи. При реализации оптовыми организациями с акцизных складов алкогольной продукции, за исключением реализации указанной продукции на акцизные склады других оптовых организаций или на акцизные склады, являющиеся структурными подразделениями налогоплательщиков - организаций оптовой торговли, а также алкогольной продукции, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации, налогообложение осуществляется в размере 50 процентов соответствующих ставок, указанных в пункте 1 настоящей статьи. Реализуемая алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке региональными специальными марками.При покупке региональных специальных марок налогоплательщики уплачивают авансовый платеж налога в сумме одного рубля за каждую региональную специальную марку на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 25 процентов включительно и в сумме трех рублей за каждую региональную специальную марку на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов.Порядок изготовления и реализации региональных специальных марок, порядок уплаты авансовых платежей по акцизам на алкогольную продукцию определяются Правительством Российской Федерации. Запрещается реализация алкогольной продукции в розничной торговле и общественном питании без маркировки федеральной и региональной специальными марками, а также с иной маркировкой.
3.
Ставки авансового платежа в форме покупки акцизных марок по отдельным видам подакцизных товаров устанавливаются Правительством Российской Федерации.
См. также ст.ст. 194-203 ч.2 Налогового Кодекса РФ.

Статья 13 Федерального закона от 05.08.2000г. № 118-ФЗ, п.2 гласит, что до 01 июля 2001г. глава 22 части второй Налогового кодекса применяется с учётом следующих особенностей: при ввозе на территорию РФ товаров, происходящих и ввозимых с территорий государств - участников СНГ, налог на добавленную стоимость таможенными органами РФ не взимается. Реализация указанных товаров на территории РФ подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость в порядке и по ставкам, предусмотренным для товаров, произведённых на территории РФ. При этом суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные хозяйствующим субъектам государств - участников СНГ, подлежат вычету (зачёту) в порядке, действовавшем до введения в действие части второй Кодекса. Сумма акциза, подлежащая уплате по подъакцизным товарам, происходящим и ввозимым с территорий государств - участников СНГ, уменьшается на сумму акциза, уплаченную в стране их происхождения, в порядке, действовавшем до введения в действие части второй Кодекса. (См. Федеральный закон от 05 августа 2000г. № 118-ФЗ).



Задайте свой вопрос

   К рассмотрению в данный раздел принимаются любые вопросы, касающиеся правовых тем, поддержки предпринимательства среднего и малого бизнеса, а также прогнозирования финансового состояния Вашей компании. Пишите нам, мы с удовольствием Вам ответим.
Ваше имя:
E-mail адрес:
Ваш вопрос :
© 2000—2016 Институт экономической безопасности, e-mail: webmaster@bre.ru